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문헌 검색에 관한 5가지 질문! 답변을 요청하세요! (도와주세요! 감사합니다! 전문가)

정보검색의 기본원리는 산재하고 무질서한 대량의 문헌정보를 수집, 가공, 정리, 저장하여 다양한 검색체계를 구축하고, 일정한 방법과 수단을 통해 정보 소스를 효과적으로 획득하고 활용할 수 있도록 저장 및 검색의 두 가지 프로세스가 일관됩니다. 저장은 검색을 위한 것이므로 검색이 먼저 저장되어야 합니다.

문헌 검색은 매우 실용적인 활동이며 필요한 문서를 빠르고 정확하게 얻기 위해서는 사고력이 필요하고 정기적인 연습을 통해 문헌 검색의 규칙을 점차적으로 익히는 것이 필요합니다. 일반적으로 문헌 검색은 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

(1) 검색 목적과 요구 사항을 명확히 합니다.

(2) 검색 도구 선택

(3) 검색 접근 방식 및 방법 결정

(4) 문헌 단서를 바탕으로 원본 문서 확인 문자 그대로 " 특허'는 배타적 이익과 권리를 의미합니다.

특허라는 단어는 라틴어 Litterae Patentes에서 유래했는데, 이는 공개 서신 또는 공개 문서를 의미하며 중세 군주가 특정 특권을 증명하기 위해 사용했으며 나중에는 영국 왕 자신이 서명한 인증서를 지칭했습니다. 독점적 권리. 영어 단어 "Patent"에는 "독점"과 "공개"라는 두 가지 의미가 포함되어 있으며 이는 현대 법적 의미에서 특허의 기본 특성과 일치합니다.

특허 분석 개요:

실증적 통계 분석에 따르면 특허는 전 세계 과학 기술 정보의 90%-95%를 포함하고 있는 세계 최대의 기술 정보 소스입니다. . 그러나 이러한 막대한 정보 자원은 충분히 활용되지 못하고 있습니다. 실제로, 비즈니스 조직의 경우, 특허는 경쟁업체가 다른 곳에서는 공개하지 않을 특정한 중요한 정보를 대중에게 공개해야 하는 유일한 장소입니다. 따라서 기업 경쟁 정보 분석가는 상세하고 엄격하며 포괄적이고 관련성이 높은 분석을 통해 특허 문서로부터 유용한 많은 정보를 얻을 수 있으며, 이를 통해 공개 특허 정보를 기업에서 활용할 수 있어 고유한 경제적 가치를 실현할 수 있습니다.

우리 나라에서 특허는 두 가지 의미를 갖습니다.

1. 음성 언어에서의 사용은 독점성을 의미합니다. 예를 들어 "이것은 당신의 특허가 아닙니다";

2. 지적재산권의 세 가지 의미는 비교적 혼동하기 쉽습니다.

첫째, 특허권의 약어는 특허권자가 발명 및 창작물에 대하여 향유하는 특허권을 의미합니다. 즉, 국가가 발명자, 창작자 또는 그 승계인에게 자신의 물건을 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 부여하는 것입니다. 법률에 따라 일정 기간 내에 발명과 창작을 하는 것입니다. 여기서 강조하는 것은 권리입니다. 특허권은 배타적이며 독점적인 권리의 일종입니다. 비특허권자가 타인의 특허기술을 사용하려면 법에 따라 특허권자로부터 허가나 허가를 받아야 합니다.

둘째: 특허법에 의해 보호되는 발명, 창작물, 즉 특허기술을 말하며, 이는 공개에 기초하여 국가가 인정하고 법적으로 보호받는 독점기술이다. 여기서 "특허"는 구체적으로 기술적 방법, 즉 국내법에 의해 보호되는 기술 또는 솔루션을 의미합니다. (소위 독점기술이라 함은 독점권을 향유하는 기술을 말하며 이는 특허기술, 기술비밀 등을 포함하는 더 큰 개념이다. 특허 및 기술비밀에 속하지 않는 특정 전문기술은 특정 기술용역 계약을 통해서만 가능하다. 의미 ) 특허란 법적 규정에 의해 보호되는 발명창조를 말하며, 국가심사승인기관에 특허출원을 제출하고 심사를 통과한 후 특허출원인에게 부여되는 발명창조를 말한다. 법에 따라 심사를 진행하며 독점권을 가지며 국가 보호 상태를 유지하려면 정기적인 연간 수수료가 필요합니다.

셋째: 신청인의 발명 또는 창작물에 대한 특허권을 확인하는 특허청이 발행한 특허증 또는 발명 및 창작의 내용을 기록한 특허문서를 말하며, 구체적인 자료문서를 말한다. .

일상생활에서 사람들은 종종 '특허'와 '특허출원'의 개념을 혼동하는 경우가 많다. 예를 들어 특허출원이 승인되지 않은 상태에서 특허를 가지고 있다고 주장하는 사람들이 있다. . 실제로 특허 출원은 승인되기 전에만 특허 출원이라고 할 수 있습니다. 최종적으로 승인될 수 있는 경우에는 특허라고 할 수 있으며, 궁극적으로 보호를 요청한 기술 범위를 구현할 수 있는 독점권을 갖습니다. 즉, 특허출원을 하였음에도 불구하고 자신이 보호하고자 하는 기술범위를 실시할 수 있는 독점권을 얻지 못한 것이다. .

이 두 개념으로 대표되는 두 결과 사이의 격차가 크다는 것은 분명합니다.

여기서 특허의 처음 두 의미는 서로 다른 의미를 갖고 있지만 둘 다 무형이고, 세 번째 의미는 유형의 물질을 가리킨다. "특허"라는 단어는 하나의 의미만을 의미할 수도 있고, 두 가지 이상의 의미를 포함할 수도 있으며, 구체적인 상황은 문맥에 따라 보아야 합니다. "특허"라는 개념과 관련하여 사람들은 일반적으로 그것이 발명 출원을 기반으로 특허 기관이 발행한 문서라고 생각합니다. 이 문서는 발명의 내용을 설명하고 특허가 부여되는 법적 지위를 생성합니다. 발명은 일반적으로 특허 소유자의 허가가 있어야만 활용될 수 있습니다(제조, 사용, 판매 및 수입 등 포함).

특허는 적나라한 이익과 관련되어 있기 때문에 세계 여러 나라의 특허와 관련된 지식, 법률 및 규정은 상당히 방대하고 상세하며 심지어 서로 다릅니다. 세부 사항을 이해하려면 관련 구체적인 법률을 확인하면 됩니다. 조항 또는 국제 규정, 참고 자료도 참조하세요.

특허의 가장 기본적인 두 가지 특성은 '독점성'과 '공개'라는 점에 주목할 필요가 있습니다. '공개'를 '독점성'으로 바꾸는 것이 각각 권리를 나타내는 특허 시스템의 가장 기본적인 핵심입니다. . 그리고 의무. "배타적"이란 법이 기술 발명자에게 일정 기간 동안 배타적 독점권을 부여하는 것을 의미합니다. "공개"는 기술 발명자가 법이 부여한 독점권에 대한 대가로 자신의 기술을 공개하여 대중이 정상적으로 사용할 수 있도록 하는 것을 의미합니다. 채널 관련 특허 정보를 얻으세요. 세계지식재산권기구(WIPO)의 관련 통계에 따르면 전 세계 발명품과 창조물의 90%~95%가 매년 특허 문서에서 발견되며, 그 중 약 70%는 다른 비특허 문서에 공개된 적이 없습니다. 과학 연구 작업에서 특허 문서를 참조하는 경우 과학 연구 프로젝트의 시작점과 수준을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 연구 시간을 약 60%, 연구 자금을 약 40% 절약할 수 있습니다.

특허의 의미

특허는 법적 규정에 의해 보호되는 발명창조로서 국가심사승인기관에 특허출원을 제출하는 발명창조를 말한다. 법률에 따라 심사를 통과한 후 특정 기간 내에 발명에 대해 개인이 부여한 독점적 권리입니다.

특허권은 독점적이고 독점적인 권리입니다. 비특허권자가 타인의 특허기술을 사용하려면 법에 따라 특허권자의 동의나 허가를 받아야 합니다.

자국의 특허법에 따라 국가가 부여한 특허권은 해당 국가의 법률 관할권 내에서만 유효하며 다른 국가에 대해서는 구속력이 없습니다. 외국은 보호할 의무를 지지 않습니다. 발명 창작물이 우리나라에서만 특허를 받은 경우, 특허권자는 우리나라에서만 배타적 권리 또는 배타적 권리를 향유합니다.

특허권의 법적 보호는 시간에 민감합니다. 중국의 발명특허권 기간은 20년이고, 실용신안권과 디자인 특허권의 기간은 모두 10년입니다. 신청일.

특허라는 단어는 라틴어 Litterae Patentes에서 유래했는데, 이는 공개 서신 또는 공개 문서를 의미하며 중세 군주가 특정 특권을 증명하기 위해 사용했습니다. 현재 "특허" 개념에 대한 통일된 정의는 없습니다. 우리나라 특허 교과서에서 일반적으로 사용되는 정의 중 하나는 특허입니다. 발명 출원에 기초하여 특허청이 발행한 문서입니다. 이러한 종류의 문서는 발명의 내용을 설명하고 법적 지위를 생성합니다. 즉, 특허 발명은 일반적으로 특허 소유자의 허가가 있어야만 사용할 수 있습니다(제조, 사용, 판매 및 수입 등). 특허의 시간과 지리적 제한입니다. 우리나라 특허법은 특허를 발명, 실용신안, 디자인의 세 가지 유형으로 구분합니다.

특허 번호는 ZL로 시작해야 합니다.

특허의 가장 기본적인 두 가지 특성은 "독점"과 "공개"입니다. "공개"를 "독점"으로 바꾸는 것이 가장 기본입니다. 특허 시스템의 핵심은 각각 권리와 의무의 두 가지 측면을 나타냅니다. "배타적"은 법률이 기술 발명자에게 일정 기간 동안 독점권을 부여하는 것을 의미합니다. "공개"는 기술 발명가가 자신에게 독점권을 부여하는 대가로 자신의 기술을 대중에게 공개하여 대중이 다음과 같이 할 수 있도록 하는 것을 의미합니다. 특허 기술에 대한 정보를 얻기 위해 정상적인 절차를 통해 사용합니다.

세계지식재산권기구(WIPO) 관련 통계에 따르면 매년 전 세계에서 발생하는 발명품과 창작물의 90%~95%가 특허문서에서 발견되며, 그 중 약 70%의 발명 결과가 특허문서에서 발견된다. 다른 비특허 문서에 게재된 적이 없습니다. 과학 연구 작업 중에 특허 문서를 정기적으로 참조하면 과학 연구 프로젝트의 시작점과 수준을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 연구 시간을 약 60%, 연구 자금을 약 40% 절약할 수 있습니다. 우리나라 특허의 종류 1. 발명특허 우리나라의 『특허법 실시세칙』 제2조 제1항에서 발명의 정의는 “발명이란 제품, 방법 또는 그 개선을 위해 제안된 새로운 기술방안을 말한다. "

소위 제품이란 고체, 액체, 기체 및 특정 모양과 구조를 가진 기타 항목을 포함하여 산업에서 제조할 수 있는 다양한 신제품을 말합니다. 소위 방법은 원료를 가공하여 다양한 제품을 만드는 방법을 말합니다. 발명특허는 실제로 입증된 기술적 성취일 필요는 없으며, 산업생산에 직접 적용할 수 있는 기술적 과제나 산업적 응용 가능성이 있는 아이디어일 수는 있습니다. 이러한 기술적인 해결책이나 개념은 단순히 문제나 아이디어를 제안하는 것과 혼동되기도 한다. 단순한 문제나 아이디어는 산업적 응용 가능성이 없기 때문이다.

2. 실용신안

우리 나라의 "특허법 시행규칙" 제2조 2항에서는 실용신안을 다음과 같이 정의합니다. "실용신안은 제품의 형상과 구조를 말합니다. 혹은 실용에 적합한 새로운 기술방안과 결합될 수도 있다. “실용신안은 발명과 마찬가지로 기술방안을 보호합니다. 그러나 실용신안 특허의 보호 범위는 상대적으로 제한적입니다. 일정한 형상이나 구조를 가진 새로운 제품만 보호할 뿐 고정된 형상이 없는 방법이나 물질은 보호하지 않습니다. 실용신안의 기술방안은 실용성에 더 많은 관심을 기울이고 있으며, 대부분의 국가에서 실용신안 특허는 "소형 발명"이라고 할 수 있는 비교적 간단하고 향상된 기술 발명을 보호합니다.

3. 디자인 특허

우리나라의 "특허법 실시세칙" 제2조 3항에서 디자인의 정의는 "디자인이란 물건의 모양과 모양을 말한다." 또는 색상, 모양, 패턴의 조합으로 미적으로 보기 좋고 산업 응용에 적합한 새로운 디자인이 탄생합니다.”

외관 디자인과 발명품 및 실용신안에는 명확한 차이가 있습니다. 디자인에 중점을 두고 있습니다. 그러나 이 예술적 창작물은 단순한 수공예품이 아니므로 산업에 적용할 수 있어야 합니다. 디자인특허는 본질적으로 예술적 아이디어를 보호하는 반면, 발명특허와 실용신안특허는 기술적 아이디어를 보호합니다. 형태는 미적 느낌을 만들어내고, 후자의 목적은 형태를 갖춘 제품이 특정 기술적 문제를 해결할 수 있도록 하는 것입니다. 예를 들어 우산의 모양과 무늬, 색상이 아름다우면 디자인 특허를 출원해야 합니다. 우산의 손잡이, 골, 머리 구조가 유선형이고 합리적이며 재료를 절약할 수 있고 내구성이 뛰어난 우산이라면 디자인 특허를 출원해야 합니다. 디자인 특허를 신청합니다. 실용 신안 특허를 신청합니다. 특허의 특징 특허는 지적재산권의 일부로, 다른 재산과는 다른 특성을 지닌 무형자산입니다.

(1) 독점성. 이는 동일한 발명의 특정 영역 내에서 다른 누구도 허가 없이 이를 제조, 사용 또는 판매할 수 없으며 그렇지 않으면 침해가 된다는 것을 의미합니다. 특허는 실제로 엄격하게 배타적이지 않습니다.

(2) 지역성. 지역성이란 특허권이 지역적 범위 제한이 있는 권리이며, 법적 관할권 내에서만 유효한 것을 의미합니다. 일부 경우를 제외하고는 지적재산권 보호를 위한 국제협약에 따라, 개별 국가가 다른 국가에서 승인한 특허권의 유효성을 인정하는 경우에는 기술발명이 특허를 출원한 국가에 특허권이 부여됩니다. , 특허가 부여된 국가에서만 해당 계약의 범위 내에서 유효하지만 다른 국가에 대해서는 법적 구속력이 없으며 다른 국가는 어떠한 보호 의무도 부담하지 않습니다. 그러나 동일한 발명은 동시에 2개 이상의 국가에서 특허를 받을 수 있습니다. 일단 승인되면 해당 발명은 모든 출원 국가에서 법적 보호를 받을 수 있습니다.

(3) 일시적성. 임시성은 특허가 법에서 정한 기간 내에만 유효하다는 것을 의미합니다.

특허권의 유효한 보호기간이 만료된 후, 특허권자가 향유하는 특허권은 자동으로 상실되며 일반적으로 갱신될 수 없습니다. 보호기간이 만료되면 발명은 공공재산이 되며, 타인이 자유롭게 그 발명을 이용하여 제품을 만들 수 있습니다. 특허가 법적으로 보호되는 기간은 해당 국가의 특허법이나 관련 국제 협약에 의해 규정됩니다. 현재 전 세계 여러 국가의 특허법에는 특허 보호 기간에 대한 조항이 다릅니다. (지식재산권 계약) 제33조에서는 특허의 “보호는 출원일로부터 20년이 넘는 기간 동안 유효하다”고 규정하고 있다.

(4) 구현 가능성. 미국 등 일부 국가를 제외하면 대부분의 국가에서는 특허권자가 보호를 허용하는 국가에서 일정 기간 내에 특허권을 행사하도록 요구하고 있다. 즉, 특허받은 기술을 사용해 제품을 생산하거나 특허를 양도해야 한다.

특허란 사실 개인이나 기업이 국가와 맺는 특약인데, 개인이나 기업이 그 기술을 공개하는 대가라면 국가가 독점권을 허용하는 대가다. 특정 기간.

(5) 독점성. 독점성이란 법률에 따라 특허권자가 자신의 발명품 및 창작물에 대해 향유하는 독점적 권리를 의미합니다.